НОВОСТНАЯ ЛЕНТА № 7, 2026
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА № 7, 2026
для руководителя, бухгалтера, кадровика и юриста
с 16.02.2026 по 20.02.2026 года
ФНС РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧЕТОВ НДС ПО ПОКУПКАМ ЗА 2025 ГОД
(Сайт nalog.ru)
Суть вопроса: в 2025 году компания работала на УСН с объектом «доходы» и стала плательщиком НДС с 2026 года. Можно ли заявить вычет по счетам-фактурам за весь 2025 год?
Ответ таков. Если в 2025 году организация применяла освобождение от обязанностей налогоплательщика НДС, то нельзя принять к вычету НДС по покупкам, приобретенным и использованным в 2025 году. Основание - подпункт 3 пункта 2 статьи 170 и подпункта 1 пункта 2 статьи 171 НК РФ. Вычет НДС по товарным остаткам, которые до конца 2025 года не были отнесены к расходам на УСН, можно заявить только в случае, если плательщик УСН применяет ставку 22% (п. 8 ст. 145 НК РФ. При выборе ставок 5% или 7% НДС-вычеты не предусмотрены.
ПОРЯДОК ОБЛОЖЕНИЯ НДС ПОСТАВОК СОФТА ИЗ БЕЛАРУСИ
(Письмо Минфина РФ от 03.12.2025 № 03-07-13/1/117277)
Минфин России разъяснил порядок обложения НДС поставок софта из Беларуси в 2026 году. Ведомство подтвердило, что льготы для ПО из реестра российских программ сохраняются, а новые правила коснутся только не включенного в реестр софта. Разъяснения были даны в связи с поступлением вопроса о том, как изменится ситуация с уплатой НДС для иностранных (белорусских) поставщиков ПО.
Авторы обращения обратили внимание на нормы Протокола к Договору о ЕАЭС, согласно которым место реализации услуг по разработке и передаче прав на ПО (за исключением электронных услуг) определяется по месту нахождения покупателя. Также они указали на обсуждавшийся ранее проект закона, который предполагал отмену освобождения от НДС операций по передаче прав на софт (подпункт 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ). Это могло привести к тому, что при поставках из Беларуси в Россию НДС пришлось бы начислять по российскому законодательству, а обязанность по его уплате легла бы на иностранного поставщика.
Чиновники сообщили следующее. Действующий в настоящее время закон не отменяет льготы по НДС для программного обеспечения, включенного в специальные российские реестры: в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Льгота распространяется как на передачу исключительных прав, так и на предоставление прав использования (включая обновления и дополнительные модули), в том числе через интернет.
Таким образом, для белорусских поставщиков, чье ПО включено в указанные реестры, в 2026 году ничего не меняется — налогообложения НДС в России при поставках не возникает. Одновременно письмо Минфина косвенно подтверждает, что изменения в 2026 году все же произойдут, но только в отношении программного обеспечения, не включенного в российские реестры. Для такого софта освобождение от НДС больше действовать не будет, что потребует от поставщиков (в том числе из Беларуси) внимательно отслеживать статус своей продукции и корректно исчислять налог согласно законодательству РФ и нормам Договора о ЕАЭС.
КАК СПИСАТЬ УБЫТКИ ОТ ХИЩЕНИЙ И ЧС?
(Письмо Минфина РФ от 30.01.2026 № 03-03-06/1/6548)
Минфин разъяснил порядок списания убытков от хищений и чрезвычайных ситуаций для налога на прибыль. Финансисты напомнили, что расходы, учитываемые для налогообложения, должны быть обоснованы, документально подтверждены и произведены для деятельности, направленной на получение дохода. Важным моментом для списания убытков является период их возникновения.
В письме Минфина уточняется, что убытки от хищений, виновники которых не установлены, относятся к внереализационным расходам. Однако обязательным условием для этого является документальное подтверждение факта отсутствия виновных лиц со стороны уполномоченного органа государственной власти (например, справка из полиции о приостановлении дела в связи с нерозыском). Такие убытки признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором произошло хищение.
Аналогичные правила согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 265 Налогового кодекса РФ распространяются и на потери от чрезвычайных ситуаций — пожаров, аварий, стихийных бедствий. В расходы можно включить как стоимость утраченного имущества, так и затраты на предотвращение или ликвидацию последствий таких ситуаций. Датой признания расхода в данном случае будет период, когда произошла ЧС или были проведены работы по ее ликвидации.
КАК ПОДСЧИТАТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДРАБОТНИКОВ В НАЛОГОВЫХ ЦЕЛЯХ?
(Письмо Минфина РФ от 30.01.2026 № 03-03-06/1/6494)
Минфин разъяснил порядок расчета численности медработников для получения льготной ставки по налогу на прибыль. В ведомстве напомнили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 284.1 Налогового кодекса организации, ведущие медицинскую деятельность, могут использовать ставку 0% при соблюдении ряда условий.
Одним из требований является кадровый состав: не менее 50 процентов штата должны составлять медработники, имеющие сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации. Это условие должно соблюдаться непрерывно в течение всего налогового периода. Поскольку Налоговый кодекс не содержит собственного алгоритма подсчета персонала, Минфин рекомендует руководствоваться нормами статистического учета. Для расчета предлагается использовать порядок определения списочной численности, изложенный в Указаниях по заполнению формы № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
Кроме того, специалисты отметили, что с 1 февраля 2026 года вступают в силу новые Указания по заполнению данной формы, утвержденные приказом Росстата № 638 от 17.11.2025. В связи с этим финансисты советуют налогоплательщикам обращаться за дополнительными разъяснениями по применению обновленной статистической методики непосредственно в Росстат.
РЕШЕНИЕ СУДА В ПОЛЬЗУ РАБОТНИКА: ЧТО С НДФЛ?
(Письмо Минфина РФ от 21.01.2026 № 03-04-06/3455)
Минфин разъяснил порядок уплаты НДФЛ с сумм, выплачиваемых работодателем по решению суда в пользу бывших или действующих сотрудников.
Чиновники сообщили, что средний заработок за время вынужденного прогула (например, при восстановлении на работе) облагается налогом на доходы физических лиц в общем порядке. Оснований для освобождения таких выплат от налога статья 217 Налогового кодекса не предусматривает.
Что касается компенсации морального вреда, то здесь ситуация зависит от причины его причинения. Если вред причинен здоровью (увечьем или иным повреждением), то сумма компенсации не облагается НДФЛ. Во всех остальных случаях с такой компенсации также придется заплатить налог. Отдельно в министерстве обратили внимание на сложности, возникающие, если в решении суда не выделена сумма налога, подлежащая уплате.
В такой ситуации работодатель-налоговый агент физически не может удержать НДФЛ при выплате денег. В этом случае компания обязана до 25 февраля следующего года уведомить налоговую инспекцию и самого гражданина о невозможности удержать налог.
Тогда обязанность по уплате НДФЛ переходит к самому физическому лицу, которое должно будет перечислить деньги в бюджет на основании уведомления из ФНС не позднее 1 декабря.
НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НДФЛ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПАЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КООПЕРАТИВЕ?
(Письмо Минфина от 29.12.2025 г. № 03-04-07/127695)
Нужно ли платить НДФЛ при передаче пая в производственном кооперативе, разъяснил Минфин России. Согласно п. 3 ст. 106 5 Гражданского кодекса, член производственного кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива.
Для НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со ст. 212 НК РФ (ст. 210 НК РФ). Перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ, предусмотрен ст. 217 НК РФ.
Освобождение от налогообложения доходов, полученных при передаче физическим лицом пая (его части) в производственном кооперативе другому лицу, ст. 217 НК РФ не предусмотрено. Значит, доход полученный налогоплательщиком при передаче им пая (его части) в производственном кооперативе другому лицу облагается НДФЛ и декларированию в установленном порядке.
ДОХОДЫ НЕРЕЗИДЕНТОВ И НДФЛ
(Письмо Минфина РФ от 02.12.2025 № 03-04-06/117196)
Минфин разъяснил порядок налогообложения доходов нерезидентов, работающих на российские компании через Интернет.
Чиновники рассмотрели обращение акционерного общества по вопросу налогообложения выплат нерезидентам и пришли к выводу, что такие доходы в ряде случаев признаются полученными от источников в Российской Федерации, а значит, облагаются НДФЛ.
В своих разъяснениях они сослались на положения статьи 208 Налогового кодекса РФ, а именно на подпункты 6.2 и 6.3, которые относят к доходам от источников в РФ следующие виды вознаграждений, и указали следующее. Если физическое лицо (в том числе нерезидент) выполняет трудовую функцию дистанционно по договору с работодателем — российской организацией (или обособленным подразделением иностранной компании в РФ), такие выплаты считаются доходом от источников в России и подлежат налогообложению.
При этом Минфин уточнил, что вопросы заключения самих договоров с дистанционными работниками относятся к компетенции Министерства труда.
Вознаграждение, полученное за выполненные работы, оказанные услуги или предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) через интернет, также относится к доходам из источников в РФ при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:
- использование доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне (.ru, рф и др.) или информационных систем, технические средства которых размещены в РФ;
- получатель дохода (физическое лицо) является налоговым резидентом РФ;
доходы зачисляются на счет налогоплательщика в банке, находящемся на территории России;
- источником выплаты выступает российская организация, ИП или обособленное подразделение иностранной компании в РФ.
Доходы, подпадающие под эти критерии и полученные даже нерезидентами, облагаются налогом в установленном порядке. Кроме того, Минфин напомнил об обязанностях российских организаций — источников выплаты. Согласно статье 226 НК РФ, они признаются налоговыми агентами и обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ в бюджет, а также отчитаться по ней. В то же время чиновники отметили, что если международным договором РФ установлены иные правила налогообложения, то приоритет имеют нормы международного соглашения.
НДФЛ С РАЙОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА В 2026 ГОДУ
(Сайт nalog.ru)
В настоящее время (с 01.01.2025) для работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях действуют две шкалы ставок НДФЛ:
- НДФЛ с зарплаты рассчитывается по общей шкале, включающей 5 ставок: от 13 до 22% (п. 1 ст. 224 НК РФ);
- НДФЛ с районного коэффициента (РК) и северных надбавок (СН) — по специальной шкале, ставок в которой всего две: 13% и 15% (п. 6.2 ст. 210, п. 1.2 ст. 224 НК РФ).
Причем у зарплаты и у РК не совпадают даже вилки доходов для ставок 13 и 15%.
Поэтому чтобы считать НДФЛ правильно, налоговым агентам нужно учитывать зарплатную налоговую базу отдельно от налоговой базы в виде РК и СН.
Двухступенчатая шкала НДФЛ применяется к РК и надбавкам за работу в районах не только Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, но и в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими или экологическими условиями (письмо Минфина от 22.10.2024 № 03-04-06/102543).
Также учитывайте, что её применяют к выплатам в размерах, установленных НПА. Северные надбавки сверх установленных законом облагаются НДФЛ по общей 5-ступенчатой шкале налогообложения (письмо Минфина от 20.02.2025 № 03-04-05/15967).
НДФЛ с районного коэффициента в уведомлении и 6-НДФЛ
Для НДФЛ с РК и СН не только свой порядок расчета, но и свои специальные КБК:
- 182 1 01 02210 01 1000 110 — для налога по ставке 13% с доходов не более 5 млн руб. в год;
- 182 1 01 02230 01 1000 110 — по ставке 15% с доходов свыше 5 млн руб. в год.
А значит, в уведомлении необходимо делить НДФЛ на две строки:
- в одной у вас будет налог с зарплаты с одним из этих КБК;
- в другой — «северный» НДФЛ с КБК из указанных выше.
Например:
- по строке 1 указываете НДФЛ по ставке 13% с зарплаты — с КБК 182 1 01 02010 01 1000 110;
- по строке 2 НДФЛ с райкоэффициента по ставке 13% — с КБК 182 1 01 02210 01 1000 110.
Отражается это и на заполнении 6-НДФЛ, включая справки о доходах
ФНС в телеграм-чате спросили: на сотрудника в одной справке заполняем данные по двум КБК? И она подтвердила, что да, будет одна справка с двумя КБК/
Также учитывайте, что для справки о доходах с 2025 года ФНС ввела новый код дохода для РК и СН — 2006. Код для основной зарплаты, напомним, 2000.
Вычеты по НДФЛ при применении районного коэффициента и северных надбавок
Согласно п. 6.2 ст. 210 НК РФ налоговая база в виде РК и СН определяется как денежное выражение этих доходов, уменьшенных на сумму вычетов, предусмотренных статьями 218-220 НК РФ, если такие вычеты не были применены при исчислении иных налоговых баз (см. также письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-04-05/108771).
На практике это реализуется последовательным применением вычетов: сначала к основной базе, а если её не хватает, остаток вычета — к «северной».
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОЛЕЙ В ООО ПО ЦЕНЕ НИЖЕ РЫНОЧНОЙ
(Письмо Минфина РФ №03-04-05/116830 от 02.12.2025)
Минфин разъяснил порядок налогообложения при покупке долей в ООО по цене ниже рыночной. Чиновники указали, что в таких случаях у покупателя возникает экономическая выгода, которая признается объектом налогообложения. Налоговая база определяется как положительная разница между рыночной стоимостью приобретенной доли и фактическими расходами налогоплательщика на ее покупку. Главным критерием для расчета выступает стоимость чистых активов организации.
В Минфине пояснили, что рыночная стоимость доли должна рассчитываться пропорционально доле участия в чистых активах общества, определенных на последнюю отчетную дату. Таким образом, если доля достается покупателю по цене ниже стоимости чистых активов, приходящихся на эту долю, полученная материальная выгода подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке.
Финансисты также подчеркнули, что данный подход основан на нормах подпункта 3 пункта 1 и пункта 4 статьи 212 Налогового кодекса РФ.
МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ С ФРАНШИЗОЙ
(Письмо Минфина от 29.01.2026 г. № 03-04-06/6072)
Пунктом 9 статьи 10 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» установлено, что франшиза – это часть убытков, которая определена федеральным законом и (или) договором страхования, не подлежит возмещению страховщиком страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования, и устанавливается в виде определенного процента от страховой суммы или в фиксированном размере. Значит, франшиза – это часть убытков, не подлежащая возмещению страховщиком.
В таком случае налогоплательщик вправе претендовать на получение социального налогового вычета в части расходов на оплату определенной части медицинских услуг при наступлении страхового случая, если такие расходы произведены им самостоятельно.
Напомним, социальный вычет в сумме расходов на оказанные медицинские услуги предоставляют на основании справки об оплате медицинских услуг.
ПО КАКОЙ СТАВКЕ ПЛАТИТЬ НДФЛ С ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ ЖИЛЬЯ В АРЕНДУ
(Сайт nalog.ru)
Если физическое лицо сдает квартиру, жилой дом в аренду, то возникает обязанность самостоятельно исчислить и уплатить НДФЛ. С 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ, которая распространяется и на доходы от аренды квартиры у физического лица. Ставка налога зависит от совокупного годового дохода налогоплательщика, а не от отдельного договора аренды.
Так, для резидентов РФ установлены следующие ставки: 13% - с дохода до 2.4 млн руб., 15% - с части дохода от 2.4 до 5 млн руб., 18% - с части от 5 млн до 20 млн руб., 20% - с части от 20 млн до 50 млн руб., 22% - с части с суммы сверх 50 млн руб. Можно уменьшить налогооблагаемую базу на сумму расходов, связанных с арендой (ремонт, страховка, коммунальные платежи, если они включены в арендную плату и оплачиваются арендодателем). Все расходы должны быть документально подтверждены (чеки, договоры, квитанции). Для нерезидентов РФ ставка НДФЛ с доходов от аренды составляет 30%. При этом налоговые вычеты не применяются. Налог нужно уплатить до 15 июля, следующего за годом получения дохода.
Налоговые инспекторы также отмечают, что вместо уплаты НДФЛ можно зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить налог на профессиональный доход (НПД) по ставке 4% – если квартира сдается физическому лицу или по ставке 6% – если сдается юридическому лицу или ИП.
ПОЛОЖЕН ЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ, ЕСЛИ ЖИЛЬЕ ПРИОБРЕТЕНО В СОБСТВЕННОСТЬ РЕБЕНКА
(Сайт nalog.ru)
При покупке жилья в собственность ребенка его законные представители при определенных условиях имеют право на имущественный налоговый вычет. При этом ребенок не лишается права на получение такого налогового вычета в будущем.
Так, при приобретении квартиры за счет совместных средств супругов в общую долевую собственность с детьми право на имущественный вычет имеет любой из супругов по их выбору вне зависимости от того, кто из супругов указан в сделке законным представителем детей, а также на имя какого супруга оформлены платежные документы на квартиру. Имущественный налоговый вычет можно получить в общем порядке у работодателя или в налоговом органе.
ПЕРЕЧЕНЬ УСН-РАСХОДОВ «ОТКРЫЛИ», НО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ
(Письмо Минфина от 28.01.2026 г. № 03-00-08/5827)
С 2026 года плательщики УСН могут учитывать расходы так же, как плательщики налога на прибыль, и применять те же ограничения. Перечень расходов для УСН, который до 2026 года был исчерпывающим (закрытым), с 1 января 2026 стал открытым, как для налога на прибыль.
Пункт 1 статьи 346.16 НК РФ Федеральным законом № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 г. дополнен подпунктом 45, который гласит, что при применении УСН в качестве расходов учитываются «другие расходы, определяемые в порядке, установленном главой 25 настоящего Кодекса». А главой 25 НК РФ для плательщиков налога на прибыль установлен также перечень расходов, не учитываемых в налоговой базе. Такие расходы перечислены в статье 270 НК РФ. Список довольно внушительный. Установленные ограничения с 2026 года касаются и плательщиков УСН.
ОТКАЗ ОТ УСН ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА АУСН: НЮАНСЫ ОТ ФНС
(Письмо ФНС от 02.02.2026 № 20-7-04/0009@)
В общем случае уведомление об отказе от УСН подается не позднее 15 января года, в котором налогоплательщик предполагает перейти на иной режим налогообложения (п. 6 ст. 346.13 НК РФ).
Но при переходе на АУСН отказ от УСН имеет свои особенности.
Во-первых, срок. Для тех, кто переходит с УСН на АУСН, предусмотрено правило, что они должны уведомлять налоговый орган о переходе на АУСН и об отказе от применения УСН не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу, начиная с которого они переходят на АУСН, через ЛКН или уполномоченную кредитную организацию (п. 1.1 ст. 4 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Во-вторых, способ. При заполнении уведомления о переходе на АУСН в личном кабинете по умолчанию устанавливается флаг отказа от применения налогового режима, действующего на момент перехода на АвтоУСН. Это необходимо, чтобы исключить совмещение режимов на дату перехода на АУСН, поскольку такое совмещение законом не допускается.
Что будет, если галочку об отказе от УСН не поставили
Теперь ясно, что это не страшно.
Если все требования для перехода на АУСН соблюдены и ограничения не выявлены, с даты, указанной в уведомлении налогоплательщик переходит на автоупрощенку, и одновременно прекращается действие предыдущего режима налогообложения (в т.ч. УСН).
Если по каким-то причинам налоговая откажет в переходе на АУСН, как быть налогоплательщику, отказавшемуся от УСН? Он будет считаться перешедшим на ОСНО? Служба заверила, что упрощенка в этом случае сохраняется.
Никаких дополнительных действий со стороны налогоплательщиков в данном случае не требуется.
ОПЛАТА БОЛЬНИЧНОГО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ НАЧИСЛЕННЫХ ВЗНОСОВ
(Законопроектом № 1075364-8)
Оплата больничного иностранным гражданам в РФ зависит от их статуса и уплаты страховых взносов. Постоянно или временно проживающие в РФ, а также граждане ЕАЭС получают пособия наравне с россиянами. Временно пребывающие иностранцы получают выплаты, при определенных условиях, которые устанавливают требование об уплате взносов и минимальный период.
Так, в соответствии с ч. 41 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ условием для получения иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими в РФ, пособия по временной нетрудоспособности является уплата за них страховых взносов за период не менее 6 месяцев до наступления болезни (страхового случая).
Законопроект, который уже прошел третье чтение в Госдуме, вносятся изменения в часть 41 статьи 2 Федерального закона № 255-ФЗ. Они коснутся условий приобретения права на пособие больничному листу работниками с иностранным гражданском либо без гражданства, временно пребывающими в Россию. Предлагается право на оплату больничного поставить в зависимость не от суммы уплаченных, а от суммы начисленных страховых взносов с выплат в их пользу.
ПЕНИ НЕ НАЧИСЛЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДОЛГ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
(Законопроектом № 1075364-8)
Максимальный размер пени по страховым взносам в законодательстве не ограничен. Ранее «максимум» применялся, но был отменен с 2023 года. Сейчас, в соответствии с п. 3 ст. 2611 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ пени начисляются за каждый календарный день просрочки по уплате страховых взносов начиная со, следующего дня от срока уплаты и по день уплаты (взыскания) включительно. Эта норма не устанавливает никаких ограничений по сумме начисляемых пеней на долги по страховым взносам, из-за чего размер пени по страховым взносам зачастую превышает сумму самой задолженности.
Изменения, которые планируется внести в статью 2611 Федерального закона № 125-ФЗ Законопроектом № 1075364-8 с 1 июля 2026 года, вернут ранее действовавшие правила. Суть в том, что сумма начисленных пеней не может превышать сумму недоимки. Аналогичный подход применялся налоговыми органами до 1 января 2023 года и был изменен после введения единого налогового счета.
ОТ ВЗНОСОВ «НА ТРАВМАТИЗМ» ОСВОБОДЯТ КОМПЕНСАЦИИ ДИСТАНЦИОНЩИКАМ: 35 РУБ/ДЕНЬ
(Законопроект № 1075364-8)
Перечень сумм, не облагаемых страховыми взносами «на травматизм и профзаболевания» предлагается дополнить. Поправки в статью 202 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, «заложены» в законопроект, который уже прошел третье чтение в Госдуме.
В перечень сумм, не облагаемых страховыми взносами «на травматизм», добавят суммы возмещения расходов дистанционных работников, связанных с использованием ими в интересах работодателя собственного или арендованного имущества, оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств. Подобные суммы не будут облагаться страховыми взносами «на травматизм» в сумме не более 35 рублей за каждый день выполнения трудовой функции дистанционно, либо в сумме документально подтвержденных расходов работника. Экономия в большинстве случаев ненужная.
Поскольку повышает нагрузку на бухгалтеров при копеечной сумме выгоды. Нужно сказать, что эта норма абсолютно идентичная норме статьи 422 НК РФ, действующей с 2024 года. Не облагаться НДФЛ и страховыми взносами компенсации, которые фирма платит дистанционщикам за работу на своем оборудовании, в пределах 35 рублей за день либо в сумме документально подтвержденных расходов работника.
ФНС РОССИИ НАПОМИНАЕТ, КАКИЕ НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ РАСЧЕТАХ ЗА МАРКИРОВАННЫЕ ТОВАРЫ
(Сайт nalog.ru)
При проведении расчетов за маркированные товары участники оборота должны учитывать совокупность действующих норм в соответствующих сферах регулирования. Это касается нормативных правовых актов, регулирующих как применение контрольно-кассовой техники, так и функционирование государственной системы маркировки.
Так, в части применения ККТ действуют положения Федерального закона № 54-ФЗ, методологическое сопровождение которого возложено на ФНС России. Контрольно-кассовая техника, включенная в соответствующий реестр и поддерживающая формат фискальных документов версии 1.2, соответствует требованиям законодательства в сфере фиксации расчетов и передачи фискальных данных, включая расчеты за маркированные товары.
Одновременно в сфере функционирования государственной системы маркировки действуют отдельные нормативные требования, методологическое регулирование которых относится к компетенции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Указанные требования, в том числе постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2020 № 303, предусматривающее использование технических средств получения информации о товаре (ТС ПИоТ), регулируют вопросы, связанные с распознаванием кода маркировки и передачей сведений в государственные информационные системы маркировки.
Таким образом, при осуществлении расчетов за маркированные товары участникам оборота следует учитывать совокупность действующих норм в соответствующих сферах регулирования.
КТО УПРАВЛЯЕТ МКД ДО ПЕРЕХОДА КВАРТИР К ДОЛЬЩИКАМ?
(Письмо Минстроя РФ от 09.02.2026 № 6284-ДН/04)
Минстрой разъяснил правила управления многоквартирными домами (МКД) с момента их ввода в эксплуатацию до момента перехода прав собственности к покупателям квартир. Чиновники подчеркнули, что главным аспектом является обеспечение непрерывности управления домом. Согласно части 14 статьи 161 Жилищного кодекса РФ застройщик обязан заключить договор с управляющей организацией не позднее чем через пять дней после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. На этом этапе помещения еще не переданы новым собственникам по актам приема-передачи, а право собственности на них еще не зарегистрировано.
В связи с этим Минстрой обращает внимание на временный характер такого договора управления. Он заключается сроком не более чем на три месяца, и его сторонами выступают непосредственно застройщик и управляющая организация. Условия договора, включая порядок определения размера платы за содержание и ремонт жилья, определяются соглашением сторон, но должны соответствовать императивным нормам закона.
Специалисты также сообщили, кто должен оплачивать жилищно-коммунальные услуги в новостройке, пока она заселяется: собственники начинают вносить плату с момента государственной регистрации права собственности на помещение; лица, принявшие помещение по акту, — с момента фактической передачи им квартиры; застройщик обязан оплачивать ЖКУ по всем не переданным иным лицам помещениям с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию.
Таким образом, содержать непроданные или еще не переданные дольщикам квартиры обязана строительная компания. Договор, заключенный застройщиком, действует до тех пор, пока собственники не выберут управляющую организацию на общем собрании или пока не будут подведены итоги открытого конкурса. По закону орган местного самоуправления обязан объявить такой конкурс в течение 20 дней с момента выдачи разрешения на ввод объекта, а сами торги должны состояться не позднее 60 дней с этой даты.
САМОЗАНЯТЫХ ПРИДЕТСЯ УЧИТЫВАТЬ В СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДЛЯ СДАЧИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(Законопроект № 1075364-8)
Даже если взносы по ГПД с самозанятым не начисляются, такого работника нужно будет учитываться в лимите, при котором сведения в фонд можно направить на бумаге. Сведения в Соцфонд можно отправить на бумаге в региональное отделение либо сдать в электронном виде через оператора ЭДО. Сдавать отчетность на бумажном носителе можно только в том случае, если численность сотрудников за отчетный период составляет 10 человек и менее.
Если работающих застрахованных лиц, включая работников на ГПД больше 10, фонд принимает отчетность исключительно в электронном виде с квалифицированной электронной подписью. Сейчас к застрахованным лицам самозанятые не относятся, они добровольно принимают решения об уплате взносов «за себя» и коммуницируют с СФР.
Законопроект с поправками в Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» (далее - Закон № 27-ФЗ) меняет требования к подсчету среднесписочной численности персонала. Самозанятых нужно будет включать в среднесписочную численность персонала, для права сдачи отчетности на бумаге.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТИВНОМ РЫНКЕ НМА И ГДЕ ЕЕ БРАТЬ
(Письмо Минфина от 22.01.2026 г. № 07-04-09/3478)
Определение активного рынка НМА в целях ФСБУ 14/2022 требуется в целях определения их ликвидационной стоимости. По общему правилу, ликвидационная стоимость объекта нематериальных активов считается равной нулю. Исключением являются случай, когда существует активный рынок для такого объекта, с использованием данных которого можно определить его ликвидационную стоимость.
Ликвидационной стоимостью объекта НМА является величина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта после вычета предполагаемых затрат на выбытие. При этом объект НМА рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находится в состоянии, характерном для его конца (абз. 2 п. 35 ФСБУ 14/2022).
В рекомендациях аудиторам о проверке отчетности за 2025 год Минфин указал, что, согласно МСФО (IFRS) 13, под активным рынком понимается рынок, на котором сделки в отношении определенного актива или обязательства осуществляются с достаточной частотой и в достаточном объеме, чтобы обеспечивать информацию о ценах на постоянной основе. Для того, чтобы оценить, является ли рынок активным, необходимо использовать всю информацию, доступную организации и имеющую, по ее мнению, отношение к рынку определенного вида НМА.
В качестве источников информации о рынке нематериальных активов, в том числе количественных параметрах его, могут быть использованы данные организаторов торговли и информационных агентств, статистические данные. При анализе рынка определенного вида нематериальных активов необходимо ориентироваться в совокупности, но не ограничиваясь, на такие показатели, как частота и объем совершаемых сделок. При этом наличие активного рынка для ряда уникальных объектов нематериальных активов, в частности, средств индивидуализации, не допускается.
ТРИ УСЛОВИЯ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ ЗА ПРОГУЛ
(Сайт Онлайнинспекция.рф)
Работника можно уволить за прогул, только если выполнены все установленные условия. Для увольнения за прогул одновременно должны быть выполнены следующие условия: работник без уважительных причин отсутствовал на рабочем месте более 4 часов подряд; работодатель затребовал от работника письменные объяснения причин его отсутствия на рабочем месте и получил либо их, либо отказ в даче объяснений; работодатель ознакомил работника с приказом о применении дисциплинарного взыскания либо получил от работника отказ от ознакомления с данным приказом.
Если хотя бы одно из вышеуказанных условий выполнено не будет, то увольнение работника за прогул невозможно. Обратите также внимание на то, что причина прогула должна быть неуважительной. Иначе, если дело дойдет до суда, судьи восстановят работника.
УВОЛИТЬ УМЕРШЕГО МОЖНО НА ОСНОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О СМЕРТИ ИЛИ РЕШЕНИЯ СУДА
(Сайт Онлайнинспекция.рф)
Роструд России разъяснил, можно ли в качестве документа-основания в приказе об увольнении по смерти указывать уведомление СФР. Факт смерти, будучи актом гражданского состояния, в соответствии с п. 1 ст. 47 ГК РФ и п. 2 ст. 3 Федерального закона от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» подлежит государственной регистрации.
Согласно ст. 64 данного Закона основанием для ее регистрации являются: документ о смерти, выданный медицинской организацией; решение суда об установлении факта смерти; выданный компетентными органами документ о смерти лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий.
В связи с этим Роструд отмечает, что уведомление СФР – не повод увольнять работника. Уволить умершего работодатель вправе только на основании свидетельства о смерти или решения суда, которые служат основанием для издания приказа о прекращении с умершим трудовых отношений. Можно обратиться в органы ЗАГС для выдачи документа о смерти работника или в суд для установления факта смерти такого работника.
ВОЗМЕСТЯТ ЛИ ИЗ БЮДЖЕТА ОПЛАТУ ВОЕННЫХ СБОРОВ?
(Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.01.2026 г. по делу № А43-21188/2024)
Сотрудник банка в период с 17 мая по 31 июля 2023 года отсутствовал на рабочем месте, так как проходил медкомиссию в военкомате. За это время работодатель выплатил ему средний заработок и перечислил страховые взносы на общую сумму 158 283 рубля. Банк потребовал от военкомата компенсировать эти расходы, однако получил отказ, что и стало поводом для обращения в суд. Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объеме, обязав комиссариат возместить всю сумму.
Однако апелляция пересмотрела это решение. Изучив детали, она установила, что фактически медицинское обследование (сдача анализов, прохождение врачей) проводилось сотрудником не ежедневно на протяжении более двух месяцев, а лишь в отдельные дни: 17 мая, 6, 21 июня, 5, 6, 28 и 31 июля. Справка военкомата, в которой был указан весь период, не подтверждала непрерывного отсутствия работника именно по причине исполнения государственных обязанностей. На этом основании апелляционный суд изменил решение и взыскал с комиссариата компенсацию только за эти семь дней фактического прохождения процедур.
Минобороны, не согласившись с таким решением, подало жалобу, настаивая, что компенсации подлежат только часы, потраченные непосредственно на медицинские процедуры, а не полные дни. Ведомство также указывало, что сотрудник 17 мая и 31 июля прибывал в комиссариат по собственной инициативе.
Однако судьи кассации подтвердили, что согласно законодательству, компенсации за счет федерального бюджета подлежат только те расходы работодателя, которые понесены за дни документально подтвержденного фактического прохождения медицинского освидетельствования.