НОВОСТНАЯ ЛЕНТА № 21, 2026

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА № 21, 2026

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА № 21, 2026

2026.06.01

для руководителя, бухгалтера, кадровика и юриста

с 25.05.2026 по 29.05.2026 года

МОЖНО ЛИ В 2026 ГОДУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ НДС, ПРИМЕНЯЕМОЙ С 2025 ГОДА?

(Письмо Минфина от 29.04.2026 № 03-07-11/36084)

Нельзя, считает ФНС.

Такой категоричный ответ ведомство дало в пп. 8-9 Методических рекомендаций по НДС для УСН 2026. Аргументы следующие.

Разрешение менять пониженную ставку НДС на общую дано упрощенцам с 01.01.2026 (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ).

Условия:

  • организация или ИП перешли на пониженную ставку впервые;
  • отказ произведен в течение четырех последовательных кварталов начиная с квартала, за который впервые сдали декларацию с пониженной ставкой НДС.

Первое «впервые» ФНС трактует, как переход на пониженный НДС впервые с 1 января 2026 года. И указывает, что:

  • в случае начала применения специальной ставки НДС в 2025 году плательщик УСН должен применять их последовательно в течение 12 кварталов (кроме случаев, при которых он утратит право на применение УСН либо возникнет основание для освобождения от НДС);
  • плательщики УСН, которые впервые перешли на применение ставки НДС 5 или 7% в 2026 году, могут отказаться от этого, не дожидаясь истечения 12 кварталов, уложившись в установленный срок.

Минфин не так категоричен

Минфин в целом соглашается с налоговой, однако не против послабления для тех, кто перешел на пониженные ставки в 2025 году, но не с 1 квартала.

Ведомство говорит, что организации и ИП вправе воспользоваться правом досрочного отказа, если по состоянию на 1 января 2026 года не истекли 4 квартала начиная с первого квартала, за который ими представлена НДС-декларация по ставке 5 (7) процентов.

Если же переход был с 1 квартала 2025 года, на 01.01.2026 уже прошли все 4 квартала, и право досрочного отказа не возникает. Значит, работать на пониженной ставке нужно все 12 кварталов, указывает Минфин.

 

КОГДА ОБЩЕПИТУ НА УСН ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС

(Федеральный закон № 104-ФЗ от 25.04.2026)

С 1 апреля 2026 года вступили в силу поправки к налоговой реформе 2026 года. Если организации (ИП) общепита, применяющие УСН или ПСН, с начала 2026 года автоматически стали плательщиком НДС, то они в праве использовать льготу по НДС до 31 декабря 2026 года.

Действующие условия для освобождения: доход по УСН (УСН совмещен с ПСН) за 2025 год не превысил в совокупности 60 млн рублей; доля выручки от услуг общественного питания (ОКВЭД 56) - больше 70 %. Главные изменения: отменено условие по зарплате, то есть подтверждать, что среднемесячная зарплата сотрудников не ниже региональной по отрасли, не требуется; проценты по банковским вкладам за 2025 год не учитываются в лимите доходов (относится только к ИП).

Кому подходит: рестораны, кафе, бары, буфеты, столовые; кулинарии (продажа собственной продукции физлицам); выездное обслуживание и доставка; объекты питания при гостиницах. Хозяйствующие субъекты отрасли общественного питания, попадающим под новые условия, вправе провести настройки в контрольно-кассовой технике и скорректировать чеки, выданные с НДС (пробить чеки на ту же сумму без НДС) с 01.04.2026.

Важный момент: декларацию по НДС за второй квартал 2026 года нужно будет представить по сроку не позднее 27 июля 2026 года. При этом потребуется заполнить 7 раздел декларации по НДС, указав соответствующий код льготы (1011214). Следовательно, общепит на УСН, который воспользовался льготой, как и прежде, должен представлять в ИФНС декларацию по НДС. Однако теперь в ней потребуется заполнять раздел 7, указав соответствующий код льготы (1011214).

 

НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ТОВАРОВ СТАЛА ДОСТУПНЕЕ

(Письмо Минфина РФ от 08.05.2026г. № 03-07-08/38848)

Минфин уточнил, что нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) может применяться даже в тех случаях, когда компания не является непосредственным заказчиком работ, а выступает в роли исполнителя. Ранее считалось, что применение нулевой ставки НДС при переработке товаров под таможенной процедурой была серьезно ограничено. Однако, согласно разъяснениям Минфина ключевым фактором для применения льготы является наличие соответствующего разрешения от таможенных органов и полный пакет необходимых документов. Это означает, что компании, которые выполняют работы по переработке товаров, помещенных под таможенную процедуру, могут рассчитывать на нулевую ставку НДС, независимо от того, кто является инициатором переработки.

Главное условие – наличие разрешения на переработку и соблюдение всех требований Налогового кодекса. Именно разрешение таможенного органа является документом, подтверждающим правомерность применения нулевой ставки НДС. Такое разрешение может получить любое российское юридическое лицо, имеющее право выступать в качестве декларанта иностранных товаров. В заявлении на получение разрешения необходимо будет указать сведения о компаниях, которые фактически будут осуществлять операции по переработке.

Статья 164 Налогового кодекса Российской Федерации позволяет применять нулевую ставку НДС при реализации таких работ, при условии предоставления налогоплательщиком документов, предусмотренных пунктом 3.6 статьи 165 НК. При этом в процессе переработки допускается использование товаров, произведенных в странах Евразийского экономического союза.

 

ПО ПЕРЕХОДЯЩИМ ДЛЯЩИМСЯ ДОГОВОРАМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОБЩАЯ СТАВКА НДС

(Письмо Минфина от 17.04.2026 г. № 03-07-14/33056)

В отношении работ, выполняемых в рамках длящихся контрактов, заключенных до 2026 года, применяется общая ставка НДС 22% независимо от их условий. С 1 января 2026 года при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, передаче имущественных прав применяется общая ставка НДС в размере 22% (за отдельными исключениями) (п. 3 ст. 164 НК РФ). При реализации по договорам, заключенным до 2026 года и имеющим длящийся характер с переходом на 2026 год, исключения не предусмотрены.

Поэтому ставка в отношении работ, выполненных начиная с 1 января 2026 года, применяется ставка НДС 22%, независимо от даты и условий заключения договоров на реализацию указанных работ. Начислять налог по общей ставке 22% в 2026 году нужно и в случае, когда этапы работ длящимся договором не предусмотрены, так и в случае выделения отдельных этапов работ, но которые принимаются в 2026 году. По этапам работ, принятым до 1 января 2026 года, действовала общая ставка НДС 20%.

 

ОСВОБОЖДЕНА ЛИ ОТ НДС ДОРАБОТКА ПО

(Письмо Минфина от 06.05.2026 г. № 03-07-07/37960)

Если доработка российского ПО проводится в рамках договора по пере даче исключительных прав, эти работы освобождаются от НДС. Согласно подпункту 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ, освобождаются от НДС услуги по передаче исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр российских программ, а также прав на использование таких программ (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.

Доработка (обновление) программы для электронных вычислительных машин освобождается от налога в случае, когда осуществляется в рамках договора (дополнительного соглашения к договору) на передачу прав на использование таких программ и баз данных.

 

НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВАРЕНИКОВ

(Письмо Минфина РФ от 26.03.2026 № 03-07-07/24708)

Минфин разъяснил, можно ли продавать вареники с вишней и сыром по льготной ставке НДС 10%. Разъяснения даны в ответ на обращение организации, которая производит вареники, имеющие согласно декларации соответствия ТР ТС ЕАЭС код ОКПД 2 — 10.72.19.140 («Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные»). Этот код входит в более широкую группу 10.72.19 («Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения»). Последняя группа прямо поименована в Перечне продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10% (Постановление Правительства РФ № 908). Руководство организации полагало, что, раз код входит в Перечень, можно применять ставку 10%.

Минфин с таким подходом не согласился.

Финансисты указали, что в самой статье 164 Налогового кодекса (подпункт 1 пункта 2) вареники с картофелем, творогом, вишней и сыром не выделены в самостоятельную позицию и не поименованы среди хлебобулочных изделий. Поскольку коды продукции, облагаемой по ставке 10%, определяет Правительство РФ, а Перечень № 908 является исчерпывающим, налогоплательщик вправе применять льготную ставку только в отношении товаров, прямо в нем указанных. Если товар в Перечень не включен, по умолчанию применяется общая ставка 22%.

При этом в ведомстве подчеркнули, что вопрос о том, относятся ли конкретные вареники к хлебобулочным изделиям, находится вне компетенции Минфина. Специалисты напомнили, что федеральным органом, отвечающим за политику в агропромышленном комплексе, является Минсельхоз России.

Более того, в письме приводится позиция самого Минсельхоза от 16 мая 2025 г. № 21/1775: правильная идентификация продукции по кодам ОКПД 2 возможна только при проведении комплексной экспертизы технической документации профильными научными организациями. Для хлебобулочных изделий такой организацией является ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности».

Таким образом, попытка автоматически распространить льготную ставку НДС на вареники через формальное совпадение кодов ОКПД 2 не обоснована. Применять ставку 10% без риска можно только в том случае, если производитель:

  • докажет через экспертизу (в профильном научном институте), что его вареники являются именно хлебобулочным изделием (а не, например, изделием из теста с начинкой);
  • получит официальное подтверждение Минсельхоза по результатам такой экспертизы.

До тех пор налоговые органы, следуя логике Минфина, будут доначислять НДС по ставке 22% с соответствующими пенями и штрафами.

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫЯВЛЕНЫ ОШИБКИ ЗА ПРОШЛЫЕ ПЕРИОДЫ?

(Письмо Минфина РФ от 25.03.2026 № 03-03-06/1/24157)

Минфин разъяснил порядок действий для компаний, обнаруживших ошибки в расчете налоговой базы за прошлые периоды. Чиновники ведомства подтвердили общее правило: перерасчет делают за тот период, когда ошибка была совершена, однако допустили исключение, если период определить невозможно.

Согласно п. 1 ст. 54 Налогового кодекса РФ, если компания обнаружила искажения в налоговой базе, которые относятся к прошлым периодам, пересчитать налог нужно за тот период, когда ошибка была допущена. То есть, найдя в 2026 году ошибку за 2024 год, подавать уточненную декларацию следует именно за 2024 год (или за соответствующий отчетный период внутри него).

Закон предусматривает два случая, когда разрешается сделать перерасчет в текущем периоде (т.е. в том году, когда ошибку нашли):  

  • невозможно определить период совершения ошибки. Если документально нельзя установить, в каком именно прошлом периоде произошло искажение, налог пересчитывают в периоде выявления.  
  • ошибка привела к переплате налога. Компания вправе пересчитать налог в текущем периоде, если из-за ошибки она заплатила в бюджет больше, чем должна была. Однако и здесь есть важное ограничение.

Финансисты особо подчеркнули, что правом на перерасчет в текущем периоде (при переплате) можно воспользоваться не всегда. Если налоговая ставка в периоде выявления ошибки выше, чем ставка, которая действовала в периоде совершения ошибки, то пересчитывать в текущем периоде запрещено.

Простой пример: в 2024 году ставка была 20%, а в 2026 году — 25%. Если в 2026 году найдена переплата по налогу за 2024 год, зачесть ее в 2026 году по текущей повышенной ставке не получится. Придется все равно возвращаться уточненкой в 2024 год.

 

НЕРЕЗИДЕНТЫ ИЗ СТРАН ЕАЭС НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДФЛ

(Письме Минфина РФ от 06.05.2026 г. № 03-04-06/37967)

С 1 января 2026 года налоговая ставка НДФЛ для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) едина вне зависимости от признания их налоговым резидентом или нерезидентом РФ. Их доходы облагаются НДФЛ по пятиступенчатой прогрессивной шкале согласно п. 3.1 ст. 224 НК РФ. Минфин России разъяснил, доходы граждан ЕАЭС, не являющихся налоговыми резидентами РФ, не относятся к основной налоговой базе, поэтому вычеты по НДФЛ к ним не применяются. То есть граждане ЕАЭС не имеют права на стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты, если не являются налоговыми резидентами РФ.

 

ПЕРЕХОД НА УСН ЗАДНИМ ЧИСЛОМ ИЛИ СМЕНА ОБЪЕКТА: КАК ЗАПОЛНИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ К 1 ИЮНЯ 2026

(Письмо ФНС от 28.04.2026 № ЕА-36-3/3447@)

Как индивидуальным предпринимателям заполнить уведомления для перехода на УСН или смены объекта налогообложения задним числом в 2026 году, разъяснения даны с учетом поправок, внесенных законом от 25.04.2026 № 104-ФЗ.

Кто может перейти на УСН задним числом

Речь идет об ИП, которые:

  • применяли ПСН в декабре 2025 года;
  • получили доход за 2025 год более 20 млн руб.;
  • из-за этого утратили право на патент с 2026 года;
  • соответствуют условиям применения УСН.

Такие предприниматели вправе перейти на УСН с 1 января 2026 года, несмотря на то что общий срок подачи уведомления был пропущен. Подать уведомление им нужно не позднее 1 июня 2026 года.

Если ИП в декабре 2025 года совмещал ПСН и УСН, уведомление о переходе на УСН ему подавать не нужно — он и так уже является плательщиком УСН. Такой ИП вправе изменить объект налогообложения.

Как заполнить уведомление о переходе на УСН задним числом

ФНС указала такие особенности заполнения подаваемой до 1 июня 2026 года формы по КНД 1150001:

  • в поле «Признак налогоплательщика (код)» нужно указать код «4» — для бывших патентников с доходом свыше 20 млн руб.;
  • в поле даты перехода проставить «1» — переход с 1 января 2026 года.

Ключевые поля уведомления для данного случая:

Поле

Что указать

Признак налогоплательщика (код)

4 — переход с ПСН при превышении лимита 20 млн руб.

Переходит на упрощенную систему налогообложения

1 — с 1 января 2026 года

Выбранный объект налогообложения

1 — доходы, либо 2 — доходы минус расходы

Год подачи уведомления

2026

Получено доходов за 9 месяцев прошлого года

не заполняется (для кода 4 это поле не актуально)

Как изменить объект УСН задним числом до 1 июня 2026

Возможность изменить объект налогообложения по УСН задним числом — с 1 января 2026 года предоставлена тем ИП, кто вынужден был расстаться с 2026 года с патентом из-за превышения доходного лимита в 20 млн руб. и при этом:

  • совмещал ПСН и УСН в декабре 2025 года;
  • или перешел с ПСН на УСН с 2026 года.

Для изменения объекта («доходы» или «доходы минус расходы») необходимо:

  • подать уведомление по форме КНД 1150016;
  • сделать это до 1 июня 2026 года;
  • указать дату изменения — с 1 января 2026 года. 

Ключевые поля уведомления для данного случая:

Поле

Что указать

Объект налогообложения

1 — доходы, либо 2 — доходы минус расходы (новый объект, на который переходите)

Год, с которого изменяется объект

2026

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ

(nalog.ru)

По общему правилу, сооружение, находящееся на балансе организации, облагается налогом, если оно учтено как основное средство, возведено в качестве объекта капитального строительства и отвечает признакам недвижимости вне зависимости от наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Указанный вывод отражен в тематическом обзоре (№ 4/2026) Верховного Суда РФ.

Так, сооружения организаций облагаются налогом, если они отвечают всем перечисленным критериям, в т.ч. имеют несущие капитальные конструкции, размещаемые на земельном участке (п. 1 ст. 374 НК РФ, п. 23 ч. 2 ст. 2 Закона № 384-ФЗ). Например, элеваторы относятся к опасным производственным объектам, проектирование и строительство которых проводится соответствии с ГрК РФ. Суды считают, что такой объект является комплексом сооружений, который должен рассматриваться как результат капитального строительства (абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК РФ, п. 10 ст. 1 ГрК РФ) и подлежит налогообложению на основании п. 1 ст. 374 НК РФ. При этом, по общему правилу, регистрация права в ЕГРН не является необходимым условием для признания объекта недвижимостью (абз. 3 п. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25).

Что касается технологических трубопроводов, то к ним относятся (п. 23 ч. 2 ст. 2 Закона № 384-ФЗ) результаты строительства, представляющие собой линейные строительные системы, имеющие наземную, надземную и (или) подземную части, состоящие из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций. В пояснениях к группировке «Сооружения» ОКОФ отмечено, что таковым является каждый отдельный объект со всеми устройствами, составляющими с ним единое целое. Трубопроводы как объекты налогообложения, отвечающие вышеуказанным условиям и возведенные с получением разрешения на капитальное строительство, предназначены для связи сооружений предприятия между собой внутри площадки комплекса – для обеспечения его сырьем и энергоресурсами (воздухом, азотом, водой, паром, топливом, электроэнергией и т.д.).

Подробнее с вопросами квалификации различных объектов налогообложения можно ознакомиться в тематическом Обзоре Верховного Суда РФ № 4/2026, доведенном письмом ФНС России (от 07.05.2026 № БС-36-21/3766@).

 

QR-КОД СПОТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКА: ЕСТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ОТ ФНС

(nalog.ru)

СПОТ QR: правила от ФНС

Порядок формирования, присвоения и направления импортеру визуализированной ссылки — того самого QR-кода, без которого фура из ЕАЭС не пересечет российскую границу, ФНС  официально закрепила приказом от 08.05.2026 № КЧ-1-15/300@. Документ применяется с 28 мая 2026 года в отношении товаров, ввоз которых запланирован начиная с 1 июня.

Как получить QR-код СПОТ

Формирует код ФНС. Когда был обработан ДОПП и зачислен обеспечительный платеж, система (после наступления последнего из этих событий) формирует QR-код и направляет его заявителю — то есть импортеру.

В новом приказе срок установлен не позднее одного рабочего дня со дня присвоения ДОПП статуса, необходимого для ввоза (то есть «Обеспечен»). Теперь это официальный норматив ФНС как оператора СПОТ (п. 3 Порядка № КЧ-1-15/300@). На портале о СПОТ всё еще говорится о более коротком сроке — 15 минутах. Как видим, юридически ведомство установило себе время с приличным запасом. Но полагаем, коды будут приходить быстрее.

Дальше задача импортера — передать этот код перевозчику до момента пересечения границы.

Кто и как передает QR-код

Именно импортер-заявитель (ч. 2 ст. 8 закона от 17.04.2026 № 101-ФЗ). Он может сделать это лично или через продавца — но ответственность за то, чтобы код оказался у перевозчика, лежит на заявителе. Это зона ответственности бухгалтера или менеджера по ВЭД — в зависимости от того, кто оформлят ДОПП.

Закон не устанавливает конкретный способ передачи. Он может быть любой удобный: электронная почта, мессенджер, передача файла через диспетчера транспортной компании.

QR-код водитель может предъявить таможне как в распечатанном виде, так и с телефона.

Что должен сделать водитель перед выездом

Получив QR-код, перевозчику / его водителю рекомендуется не просто убедиться, что файл пришел, но и проверить статус ДОПП: отсканировать код и перейти по ссылке, либо воспользоваться сервисом ФНС:

 

ДОПП должен иметь статус «Обеспечен». Любой другой статус — машина на границу не едет, нужно обращаться к заявителю для получения корректного ДОПП и QR-кода.

Что делать, если машина поменялась за час до выезда

Это самый частый вопрос. Если перевозчик заменил транспортное средство уже после подачи ДОПП и получения QR-кода, вы подаете корректировку ДОПП с новым госномером через тот же сервис ФНС или ЭДО. Важно успеть подать корректировочный ДОПП до пересечения границы (п. 1 ч. 1 ст. 8 закона № 101-ФЗ).

QR-код меняться не будет, сколько бы раз не менялся автомобиль. Теперь неизменность кода прописана в п. 5 Порядка № КЧ-1-15/300@, ранее об этом же говорили представители ФНС.

Что делать, если водитель говорит, что не получал QR-код

Проверьте, по какому каналу отправляли: письмо могло уйти в спам, мессенджер — не доставить в роуминге. Отправьте повторно. Если ДОПП в статусе «Обеспечен», код действителен — можно выслать еще раз в любой момент, пока код действует.

Передача QR-кода — это точка стыка между бухгалтерией и логистикой, которую легко упустить. Имеет смысл заранее обговорить с транспортной компанией, кто именно с их стороны получает код, по какому каналу, как подтверждается получение и кто проверяет статус перед выездом.

 

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ МЕЖДУ ОТРАСЛЕВЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ

(Федеральный закон от 25.04.2026г. № 104-ФЗ)

С 25 мая действуют изменения в НК РФ, которыми переданы министерствам отдельные полномочия Правительства РФ в сфере законодательства о налогах и сборах.

Полномочия распределились так.

Минфин будет определять:

- перечень освобождаемых от НДС услуг на фондовом, товарном и валютном рынках; 

 - перечень техники, приобретенной у граждан, при реализации которой НДС исчисляется с межценовой разницы;

- перечень видов деятельности в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых услуг, в отношении которых регионы могут установить для ИП нулевую ставку по ПСН;

- перечень бытовых услуг для признания объекта объектом бытового обслуживания в целях обложения налогом на имущество.

Минобрнауки будет утверждать:

- перечень расходных материалов для научных исследований, ввоз которых в РФ не облагается НДС;

- перечень НИОКР, расходы на которые учитываются с повышающим коэффициентом при налогообложении прибыли.

Минэкономразвития будет определять порядок ведения реестра объектов туриндустрии, при предоставлении в аренду или пользование которых применяется нулевая ставка НДС.

Минпромторг - перечень продукции с длительностью производственного цикла свыше 6 месяцев, при производстве которой налоговая база по НДС определяется на день отгрузки товара, а не на день оплаты. Перечень физкультурно-оздоровительных услуг, по которым можно получить социальный вычет по НДФЛ, будет утверждать Минспорт (по согласованию с Минфином). Перечень социальных услуг, при предоставлении которых организации соцобслуживания вправе применять нулевую ставку по налогу на прибыль, будет устанавливать Минтруд.  Нормативно-правовые акты, принятые Правительством РФ до дня вступления в силу этих поправок, не утрачивают силу.

 

ОПЛАТА СВЕРХУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ГОДОВОГО ЛИМИТА ОТНОСИТСЯ К РАСХОДАМ НА ОПЛАТУ ТРУДА

(Федеральный закон от 25.05.2026 г. № 144-ФЗ)

С 1 сентября 2026 года на основании Федерального закона от 25 мая 2026 г. № 144-ФЗ вступят в силу поправки в статью 99 ТК РФ, которые увеличивают годовой лимит сверхурочной работы со 120 часов до 240 часов.

Поправками в статью 152 ТК РФ устанавливаются правила начисления повышенной оплаты сверхурочных. Привлекать работников к сверхурочной работе свыше 120 часов в год можно только при наличии отраслевого соглашения или коллективного договора, в котором закреплены порядок, условия и лимиты такой работы. Расширение лимита до 240 часов в год возможно исключительно с письменного согласия работника. Как и прежде, он сохраняет право выбора: либо получить денежную компенсацию за сверхурочную работу, либо дополнительное время отдыха. Повышенная оплата сверхурочных будет устанавливаться по следующим правилам: до 120 часов. Первые 2 часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие - не менее чем в двойном; каждый час с 121 по 240 оплачивается не менее чем в двойном размере.

Начисления за сверхурочную работу, производимые в соответствии с законодательством РФ, в целях налогообложения прибыли относятся к расходам на оплату труда (п. 3 ст. 255 НК РФ). Начисленные в пределах повышенного годового лимита суммы можно включать в базу налога на прибыль в составе расходов на оплату труда.

 

УВОЛЬНЕНИЕ ЗА НЕУВАЖИТЕЛЬНЫЙ ПРОГУЛ: 5 УСЛОВИЙ ОТ РОСТРУДА

(Онлайнинспекция.рф)

Увольнение за неуважительный прогул – это не простая процедура, так как должны соблюдаться все условия. Одно нарушение работодателя и восстановление работника практически неизбежно. Роструд России напомнил об условиях для увольнения. Для того, чтобы работника возможно было уволить за прогул необходимо одновременное выполнение следующих условий: работник без уважительных причин отсутствовал на работе более 4 часов подряд, что было зафиксировано, например, соответствующим актом; работодатель затребовал от работника письменные объяснения причин своего отсутствия; работник предоставил работодателю письменные объяснения причин своего отсутствия либо отказался их предоставлять; работодатель издал приказ о применении к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения за прогул и ознакомил его под роспись с указанным приказом.

Если работник отказался подписывать приказ, то работодателем был составлен соответствующий акт; со дня совершения прогула прошло не более 6 месяцев, а со дня обнаружения – не более 1 месяца. Если хотя бы одно из вышеуказанных условий выполнено не будет, то увольнение работника за прогул невозможно.

 

НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬ ОТЦУ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ, ЕСЛИ НЕТ СПРАВКИ ОТ СУПРУГИ

(Онлайнинспекция.рф)

Роструд сообщил, что работодатель отца ребенка вправе запросить справку с места работы матери о том, что она не находится в отпуске по уходу. Однако он не вправе отказывать в отпуске из-за отсутствия этого документа. Поводом для разъяснения стала ситуация, когда отец решил оформить отпуск по уходу за ребенком до полутора лет с сохранением пособия и одновременным выходом на работу. Его организация отказалась принимать заявление без справки с места работы супруги, подтверждающей, что она не использует такой же отпуск. При этом работодатель матери выдавать такую справку отказался, ссылаясь на ее необязательность.

В Роструде пояснили, что по закону отпуск по уходу за ребенком может полностью или частично использовать не только мать, но и отец, бабушка, дед или другой фактически ухаживающий за ребенком родственник. Однако ежемесячное пособие назначается только одному лицу. Именно для того, чтобы исключить двойное начисление пособия, работодатель и запрашивает подтверждение, что второй родитель эту выплату не получает.

Вместе с тем Трудовой кодекс не обязывает работника предоставлять такую справку под угрозой отказа в отпуске. Право на отпуск у отца возникает по факту ухода за ребенком, а не по факту предъявления справки от супруги. Если работодатель матери отказывает в выдаче документа, отец все равно вправе подать заявление, а организация-работодатель должна его принять. Отказ в предоставлении отпуска по мотиву отсутствия справки неправомерен.

 

СРОЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ: РОСТРУД НАПОМНИЛ О КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТАХ

(Онлайнинспекция.рф)

Роструд России на своем телеграмм-канале прояснил ключевые моменты о срочных трудовых договорах.

1. Срок. Договор заключается максимум на 5 лет, а для временных работ – до 2 месяцев.

2. Когда уместен. Подходит для сезонных работ, стажировок, командировок за границу, реконструкции, временного расширения производства и т. д.

3. Продление. В общем случае запрещено, но есть исключения: беременность сотрудницы (при наличии заявления и справки); избрание педагога по конкурсу; продолжение работы спортсмена у другого работодателя.

4. Выплаты при увольнении. Работник получает: зарплату за отработанное время; компенсацию за неиспользованный отпуск; иные выплаты по системе оплаты труда.

 

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ НАЛОГ, ЕСЛИ ИМУЩЕСТВО НЕ СТОИТ НА БАЛАНСЕ, НО ПРИНОСИТ ДОХОД?

(Постановление АС Поволжского округа от 11.02.2026 по делу № А12-1337/2025)

ФНС провела выездную проверку и установила, что общество не включило в расчет налога на имущество за 2022 год объект недвижимости — «Скважину № 1 «Прибрежная» площадью 5 000 кв. м, право собственности на которую было зарегистрировано еще в 2013 году. Компания-налогоплательщик настаивала, что скважина не является основным средством, поскольку не завершены капитальные вложения (требуется строительство нового ствола), объект не введен в эксплуатацию, а пробная добыча носила исследовательский характер.

Налоговый орган, в свою очередь, доказал, что в 2020-2021 годах скважина фактически использовалась для добычи и реализации сырой нефти, что подтверждается документами о продаже продукции покупателям, декларациями по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и показаниями свидетелей. Суды поддержали налоговую инспекцию. Они отметили, что спорный объект обладает признаками основного средства.

Согласно стандартам бухгалтерского учета (ПБУ 6/01 и ФСБУ 6/2020) для признания актива основным средством не требуется его обязательного ввода в эксплуатацию или завершения всех работ. Важные критерии — способность приносить экономическую выгоду и фактическое использование. Временная консервация или неполное использование (включая ремонт или обводнение скважины, что является естественным процессом) не являются основанием для снятия актива с баланса.

Кроме того, было установлено, что компания не только владела скважиной на праве собственности, но и вела учет добытой нефти, отгружала ее покупателям и платила НДПИ. Это опровергает довод о «невозможности эксплуатации».

В силу ФСБУ 26/2020, если часть объекта капитальных вложений (скважина) фактически начала эксплуатироваться до полного завершения всех работ, она должна быть признана основным средством. Доводы о строительстве нового ствола не отменяют факта получения дохода от текущей добычи.

Таким образом, суды трех инстанций пришли к единому мнению: исключение действующего и приносящего доход актива из налоговой базы неправомерно, а доначисление налога на имущество законно.

 

ФОНД НЕ МОЖЕТ ВЗЫСКАТЬ ПЕРЕПЛАТУ, ИЗ-ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОИХ ОШИБОЧНЫХ СВЕДЕНИЙ

(Постановление Восточно-Сибирского округа от 16.03.2026 по делу № А78-11882/2024)

В одном из недавних дел арбитражный суд Восточно-Сибирского округа встал на сторону страхователя, отказав Социальному фонду России (СФР) во взыскании переплаты по пособию по беременности и родам. Причиной стало то, что фонд при расчете пособия использовал некорректные данные, предоставленные самим же фондом, а не страхователем. Организация, рассчитывая пособие по беременности и родам, допустила ошибку: вместо корректного значения «0» для одного из годов расчетного периода указала предельную базу по взносам. На основании этих данных фонд произвел выплату пособия. Позднее организация подала уточненные сведения с признаком «перерасчет».

СФР, посчитав, что причиной переплаты стала вина страхователя, попытался взыскать излишне выплаченную сумму. Арбитражный суд отклонил требования СФР, основываясь на следующем: Фонд обязан исчислять пособия, опираясь на данные персонифицированного учета, которые являются достоверными и актуальными. Норма, обязывающая страхователей подавать сведения о суммах выплат и иных вознаграждениях, на основании которой фонд пытался доказать вину организации, к моменту подачи уточненных сведений уже не действовала. СФР имел доступ к верным сведениям персонифицированного учета, но не предпринял должных мер для выяснения причин расхождения с данными, предоставленными страхователем. Таким образом, фонд сам не проявил должной осмотрительности.