НОВОСТНАЯ ЛЕНТА № 11, 2026
НОВОСТНАЯ ЛЕНТА № 11, 2026
для руководителя, бухгалтера, кадровика и юриста
с 16.03.2026 по 20.03.2026 года
ПРОДУКТОВ, ОБЛАГАЕМЫХ НДС ПО СТАВКЕ НДС 10%, БУДЕТ МЕНЬШЕ
(Постановление Правительства РФ от 10.03.2026 № 252)
С 1 июля 2026 года сокращен перечень продовольственных товаров, которые облагаются НДС 10%. Льготная ставка НДС 10% для молокосодержащих продуктов была отменена Федеральным законом 28.11.2025 № 425-ФЗ. В марте 2026 года Правительство приняло постановление, которым утвердило новый перечень льготных продовольственных товаров, для которых ставка НДС составляет 10%.
Из перечней кодов по ОКПД2 и ТН ВЭД ЕАЭС исключили: молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира; топленые сливочно-растительные смеси; спреды. Из перечня по ОКПД2 убрали позиции с кодами: 10.51.30.500 – спреды и смеси сливочно-растительные; 10.51.40.210 – сыры с заменителем молочного жира. Новый перечень вводится в действие с 1 июля 2026 года.
КАК УСКОРИТЬ ВОЗВРАТ ЭКСПОРТНОГО НДС
(nalog.ru)
На цифровой платформе «Мой экспорт» Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) открыт «Сервис «Гарантия. Возврат НДС для МСП по упрощенной процедуре». Он доступен малым и средним предприятиям и позволяет вернуть экспортный НДС в 6-8 раз быстрее стандартных сроков. Для большинства экспортеров МСП на возмещения НДС обычно уходит около трех месяцев. Но при наличии банковской гарантии в пользу налоговых органов получить свои деньги расчетный счет можно через 7-11 рабочих дней после подачи декларации.
Главным преимуществом сервиса на платформе «Мой экспорт» является его полная цифровизация и работа в режиме «одного окна»: Сервис позволяет получить одобрение выдачи гарантии в пользу ФНС всего за 7 рабочих дней с момента подачи упрощенного пакета документов. Услуга ориентирована на компании, зарегистрированные в реестре МСП, у которых срок ведения деятельности не менее 24 месяцев и положительные показатели отчетности.
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ
(Приказ ФНС от 19.01.2026 г. № ЕД-1-26/29@)
ФНС своим приказом утвердила новый электронный формат корректировочного счета-фактуры. Требования к корректировочному счету-фактуре устанавливаются пунктом 5.2 статьи 169 Налогового кодекса. Его форма и Правила заполнения утверждены постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137. С 1 января 2026 года вступили в силу поправки в НК РФ, внесенные Федеральным законом от 28 ноября 2025 г. № 425-ФЗ. Основная ставка НДС повышена до 22%, введены новые правила оформления документов при зачете авансов. В связи с этим внесены изменения в форму корректировочного счета-фактуры.
С 1 апреля 2026 года применяется форма корректировочного счета-фактуры в редакции Постановления Правительства от 23 января 2026 г. № 26. Изменения вступают в силу с 1 апреля 2026 года. С 19 апреля 2026 года вводится новый формат 5.02 корректировочного счета-фактуры. Он утвержден Приказом ФНС от 19 января 2026 г. № ЕД-1-26/29@. Прежний формат составления этого документа в электронном виде (5.01) утвержден Приказом ФНС от 12 октября 2020 г. № ЕД-7-26/736@. Он будет действовать до 1 апреля 2027 года. До этой даты допускается применять как новый формат корректировочного счета-фактуры (5.02), так и старый формат (5.01). С 1 апреля 2027 года нужно будет применять исключительно формат 5.02.
НАЛОГОВИКИ РАССКАЗАЛИ, КАК ИЗБЕЖАТЬ РАСХОЖДЕНИЙ ПО НДС ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР
(nalog.ru)
В соответствии с п. 3 ст. 168, п. 10 ст. 172 НК РФ продавец выставляет корректировочный счет-фактуру, если после отгрузки ТРУ по согласованию между ним и покупателем изменилась стоимость поставки. При увеличении цены и (или) количества ТРУ покупатель регистрирует полученный от продавца корректировочный счет-фактуру в книге покупок с кодом вида операции «01».
В случае уменьшения цены и (или) количества ТРУ продавец регистрирует корректировочный счет-фактуру в книге покупок в периоде, когда он был выставлен, но не позднее 3 лет со дня его составления, с кодом вида операции «18». Покупатель регистрирует такой корректировочный счет-фактуру в книге продаж.
При этом поставщику, в целях недопущения формирования расхождений по разделу 8 декларации по НДС, необходимо убедиться, что в книге продаж покупателя реквизиты корректировочного счета-фактуры отражены с кодом вида операции «18».
СУММЫ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И СУБСИДИИ НА ИХ ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В НАЛОГОВУЮ БАЗУ
(Письмо Минфина от 02.03.2026 г. № 03-03-06/1/15735)
При расчете базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в виде суммы этого налога. Также не учитываются субсидии, полученные на возмещение указанных расходов. Доходы, перечень которых приведен в статье 251 НК РФ, при определении базы по налогу на прибыль не учитываются. Среди них доходы в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования.
Целевое финансирование – это средства, которые фирма получает из бюджетов различных уровней, от юридических лиц, частных инвесторов на заранее оговоренные и строго определенные цели. Расходовать их можно строго в соответствии с утвержденной сметой и по тому назначению, которое установлено источником финансирования. Средства целевого финансирования не облагаются налогом на прибыль, если (см. письмо Минфина от 12 апреля 2023 г. № 03-03-06/1/32742): соответствующий вид финансирования упомянут в подпункте 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ; организация ведет раздельный учет в отношении средств целевого финансирования.
Статья 270 НК РФ определяет перечень расходов, не учитываемых в базе по налогу на прибыль. В соответствии с пунктом 4 этой статьи 270 НК РФ при определении базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в виде суммы самого налога на прибыль.
Из письма Минфина от 2 марта 2026 г. № 03-03-06/1/15735 следует, что к средствам целевого финансирования относится имущество в виде субсидий, полученных на возмещение расходов, указанных в статье 270 НК РФ (кроме расходов, указанных в пункте 5 этой статьи - расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а также расходов на его достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение за некоторыми исключениями).
Этот вид финансирования упомянут в подпункте 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ. Таким образом, субсидии, полученные на возмещение расходов на уплату налога на прибыль, как и сами расходы на платежи этого налога, не учитываются при определении налоговой базы.
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ДЛЯ НКО И НАЛОГИ
(Письмо Минфина РФ от 26.12.2025г. № 03-03-05/127076)
Минфин разъяснил порядок налогообложения безвозмездного пользования имуществом для НКО. Чиновники напомнили, что согласно подпункту 16 пункта 2 статьи 251 Налогового кодекса РФ имущественные права в виде права безвозмездного пользования имуществом, которые получены НКО для ведения уставной деятельности, относятся к категории целевых поступлений.
Освобождение от налогообложения распространяется на все виды некоммерческих организаций, включая казенные учреждения, при соблюдении основного условия: организация-получатель обязана вести раздельный учет доходов и расходов, полученных и понесенных в рамках данных целевых поступлений.
ОПЛАТА ЧЕРЕЗ POS-ТЕРМИНАЛ ПРОШЛА НА УСН, А ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА СЧЕТ – НА АУСН, В КАКУЮ БАЗУ ВКЛЮЧАТЬ?
(nalog.ru)
Налоговики напомнили, что и на УСН, и на АУСН доход учитывается по кассовому методу. Это означает, что при оплате через POS-терминал доход для налоговых целей на обоих режимах нужно учитывать не на момент выдачи чека терминалом, а на момент зачисления полученных средств на расчетный счет.
Таким образом, если оплата через терминал прошла еще на УСН, а на счет поступила уже на АУСН, то эта сумма должна включаться в налоговую базу по АУСН.
ВОЗВРАТ НА УСН ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ АУСН
(Письмо ФНС от 11.03.2026 № ЕА-36-3/1812@)
Если хотите перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН) с нового года, нужно сообщить об этом в налоговую инспекцию до 31 декабря текущего года.
Если работаете на АУСН, не можете перейти на другой налоговый режим до конца года. Но, если сейчас применяете УСН и хотите перейти на АУСН, это можно сделать с начала следующего месяца. Оформляется переход путем подачи уведомления в ИФНС об отказе от УСН и переходе на АУСН не позднее последнего дня месяца, предшествующего месяцу перехода. Направить уведомление можно через личный кабинет налогоплательщика или через банк.
Обратите внимание: если вы перешли на АУСН в середине года, вы не сможете сменить налоговый режим в течение следующих 12 месяцев. Поскольку НК РФ пока не уточняет, как именно перейти с АУСН обратно на УСН после истечения 12 месяцев применения АУСН, в таких случаях следует ориентироваться на общие правила перехода на УСН (до 31 декабря) и на запрет менять режим в течение года при применении АУСН.
ФНС РАЗЪЯСНИЛА, КАК УЧИТЫВАТЬ «СТАРЫЕ» ЗАРПЛАТНЫЕ РАСХОДЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА АУСН
(Письмо ФНС от 20.02.2026 № СД-36-3/1343@)
Чиновники рассмотрели ситуацию, когда налогоплательщик, применявший УСН с объектом «доходы минус расходы», переходит на АУСН. При этом у него остаются обязательства по зарплате за предыдущий период (например, за декабрь 2025 года), которые будут фактически выплачены уже в 2026 году, в период применения нового режима.
В ФНС указали, что в соответствии с частью 4 статьи 16 Федерального закона № 17-ФЗ при переходе на АУСН не учитываются расходы, относящиеся к предыдущим налоговым режимам. Это правило введено для предотвращения двойного учета одних и тех же затрат. Однако, как отмечается в письме, если зарплата и взносы были начислены за период применения УСН, но не были оплачены в тот период (а значит, не могли быть учтены в расходах по правилам главы 26.2 НК РФ), они не теряются для налогоплательщика окончательно. Учитывая, что суммы заработной платы и страховые взносы за работников, начисленные за период применения УСН, уплачены после перехода на АУСН и в силу положений главы 26.2 Кодекса не могли быть учтены в расходах по УСН, то такие затраты могут быть учтены в составе расходов по АУСН в налоговом периоде, в котором осуществлена их фактическая оплата.
Таким образом, затраты на оплату труда и страховые взносы за прошлый период можно включить в налоговую базу АУСН после их фактического перечисления сотрудникам и бюджету. Другими словами, индивидуальный предприниматель с 1 января 2026 года перешел на АУСН. В январе 2026 года он выплачивает зарплату и перечисляет взносы за декабрь 2025 года (когда он еще работал на УСН). Согласно позиции ФНС эти суммы предприниматель вправе учесть в расходах при формировании налоговой базы по АУСН.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТУ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДОВ НА АУСН, ЕСЛИ ПРИШЛИ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ
(nalog.ru)
ФНС разъяснила важный момент для организаций, переходящих с УСН на АУСН: как правильно учитывать доходы, если оплата за товар прошла по карте через терминал еще на УСН, а деньги поступили на счет уже на АУСН. Напомним, что как на УСН, так и на АУСН действует кассовый метод учета доходов. Это означает, что доход признается не в момент продажи или формирования чека, а в момент фактического поступления денег:
На УСН (согласно статье 346.17 НК РФ): доход считается полученным в день поступления денег на банковский счет или в кассу.
На АУСН (согласно статье 7 Закона № 17-ФЗ): доход также признается по дате поступления средств (включая предоплату) на банковские счета, счет цифрового рубля или в кассу. Когда покупатель оплачивает товар картой через терминал, деньги не сразу попадают на расчетный счет. Проходит некоторое время на обработку платежа банком.
Если вы применяли УСН, то доход от такой продажи учитывали именно в момент поступления денег на ваш расчетный счет, а не в момент пробития чека.
Если покупатель оплатил товар картой, вы пробили кассовый чек, когда еще работали на УСН, но деньги от этой операции поступили на ваш расчетный счет уже после того, как вы перешли на АУСН – поступившие суммы должны быть учтены при формировании налоговой базы по АУСН.
О БАЗЕ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(Письмо ФНС от 18.03.2026г. № БС-36-11/2025@)
1. При передаче полномочий
Учитывая положения федеральных законов, определяющих правовое положение коммерческих организаций, полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору, в частности, индивидуальному предпринимателю - управляющему.
В случае, когда управление организацией передано по договору индивидуальному предпринимателю - управляющему, такой договор с управляющим является не трудовым, а гражданско-правовым.
В соответствии с п.1 ст.420 НК РФ вознаграждения, выплачиваемые индивидуальным предпринимателям, не признаются объектом обложения страховыми взносами для плательщиков – работодателей.
Т.к. индивидуальные предприниматели являются плательщиками страховых взносов и самостоятельно производят исчисление суммы страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период в соответствии со ст.430 НК РФ.
2. При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве
В соответствии со ст. 127 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего, кандидатура которого представляется саморегулируемой организацией, членом которой является временный управляющий, о чем выносит определение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 420 Кодекса вознаграждения, выплачиваемые арбитражным управляющим, не признаются объектом обложения страховыми взносами для плательщиков – работодателей.
3. При ликвидации
В соответствии со ст.62 ГК РФ учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом, а также с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица.
Учитывая изложенное, поскольку к ликвидатору, по сути, переходят полномочия единоличного исполнительного органа, в отношении физического лица, являющегося ликвидатором коммерческой организации, ежемесячно определяется минимальная база для исчисления страховых взносов, исходя из размера МРОТ, в соответствии с положениями абз.2 п.1 ст. 421 НК РФ.
ЛЬГОТЫ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ДЛЯ МСП В 2026
(Письмо ФНС РФ от 17.03.2026 года № БС-36-11/1995@)
ФНС разъяснила новые правила упрощенного тарифа страховых взносов для малого бизнеса. С 1 января 2026 года льготный тариф применяется не ко всей сумме выплат сотруднику, а только к части, превышающей полтора минимального размера оплаты труда (1,5 МРОТ), установленного на начало года.
При этом компания или ИП должны соответствовать ряду критериев, главными из которых являются:
Статус. Плательщик должен быть включен в реестр субъектов МСП.
Вид деятельности. Основной вид деятельности (ОКВЭД) должен входить в перечень, утвержденный Правительством РФ (Распоряжение № 4125-р от 27.12.2025).
ФНС уточняет: если в перечне указан класс или подкласс, то льгота распространяется на все входящие в него группы, подгруппы и виды.
Доля доходов. Доходы от льготного вида деятельности должны составлять не менее 70% от общего объема доходов по итогам отчетного (расчетного) периода.
Налоговая служба обратила особое внимание на случаи изменения данных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Если компания добавила «льготный» ОКВЭД, право на пониженный тариф возникает с 1-го числа месяца, в который были внесены изменения в реестр (при условии соблюдения 70-процентного порога по доходам). Если компания сменила основной вид на «нельготный», право на льготу утрачивается также с 1-го числа месяца внесения изменений. Если компания исключена из реестра МСП, она лишается права на пониженный тариф с 1-го числа месяца, в котором произошло исключение.
Чиновники предупредили, что, если плательщик не соответствует установленным условиям (например, нарушен 70-процентный порог по доходам), он теряет право на льготу задним числом — с начала того расчетного периода, в котором было допущено несоответствие. Это потребует перерасчета и доплаты взносов.
КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ЕСЛИ ВИД ЖИЛЬЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕН?
(Письмо ФНС РФ от 13.02.2026 № СД-36-21/1126@)
ФНС разъяснила, как платить налог на имущество, если вид жилья не определен в Росреестре. Чиновники отметили, что ставка налога и право на льготы напрямую зависят от того, каким именно жильем владеет человек: жилым домом, квартирой или комнатой. Согласно Налоговому кодексу, для этих категорий предусмотрена пониженная ставка — не более 0,1% от кадастровой стоимости, а также действуют федеральные льготы для отдельных категорий граждан (например, пенсионеров).
Однако на практике встречаются случаи, когда при постановке на кадастровый учет и регистрации прав в органах Росреестра вид жилого помещения не был конкретизирован. В такой информации, поступающей в налоговые органы в рамках межведомственного обмена, объект значится просто как «жилое помещение» или «жилое здание».
В ФНС подчеркивают, что налоговые инспекторы не наделены полномочиями самостоятельно определять вид объекта недвижимости. Они обязаны руководствоваться только теми сведениями, которые содержатся в ЕГРН. Это создает правовую коллизию: граждане, фактически владеющие квартирой или домом, могут лишиться права на пониженную ставку и льготу, поскольку формально вид объекта в реестре не определен. В таких случаях налог может быть рассчитан по максимальной ставке — до 0,5% от кадастровой стоимости, как для «прочих объектов».
В рассматриваемом письме ведомства со ссылкой на разъяснения Минфина России отмечается, что налоговики должны учитывать не только данные Росреестра, но и документы, которые сам гражданин может представить для подтверждения права на льготу. Тем не менее, кардинально решить проблему отсутствия вида жилья в реестре на федеральном уровне непросто. ФНС предлагает выход на местном уровне. Служба напоминает, что представительные органы муниципальных образований (городские советы, законодательные собрания городов федерального значения) имеют право устанавливать дополнительные льготы и дифференцированные ставки по налогу на имущество.
Таким образом, гражданам, столкнувшимся с проблемой идентификации своего жилья в налоговых уведомлениях, рекомендуется, во-первых, проверить актуальность сведений в ЕГРН и при необходимости обратиться в Росреестр для уточнения данных, а во-вторых, интересоваться решениями местных властей о возможных дополнительных преференциях для владельцев такой недвижимости.
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ НАЛОГУ
(nalog.ru)
С 24 апреля вступает в силу новая форма налоговой декларации по туристическому налогу (приказ ФНС России от 19.12.2025 № ЕД-7-3/1228@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@»). Форма налоговой декларации по туристическому налогу приведена в соответствие с внесенными Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ в главу 33.1 НК РФ изменениями и применяется, начиная с представления налоговой декларации по туристическому налогу за 1 квартал 2026 года.
В разделе 2 добавлено поле, где физическое лицо или организация указывает код типа средства размещения (гостиница, санаторий, база отдыха и т.д.).
Форма налоговой декларации также дополнена строкой о сумме налога, в отношении которой налогоплательщик освобождается от уплаты в связи с предоставлением льготы в соответствии со статьей 418.5-1 НК РФ.
ЕСТЬ ЛИ ТУРНАЛОГ ПРИ ОПЛАТЕ ПРОЖИВАНИЯ ФИЗЛИЦА-ЛЬГОТНИКА ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ
(Письмо Минфина от 02.02.2026 г. № 03-05-04-06/6788)
Санаторно-курортное учреждение не платит туристический налог, даже если проживание физлица-льготника оплачено третьим лицом. Налоговая база по туристическому налогу - это стоимость оказываемой услуги по предоставлению мест для временного проживания физлиц без учета сумм турналога и НДС (п. 1 ст. 418.7 НК РФ). При этом в налоговую базу не включается стоимость услуги по временному размещению, оказываемой отдельным категориям физлиц, если они предоставили документы, подтверждающие соответствующий статус (п. 2 ст. 418.4 НК РФ).
Таким образом, турналог не исчисляется, если проживающий, то есть лицо, на которое оформлен договор с санаторно-курортным учреждением, входит в одну или несколько льготных категорий, и это подтверждено документами. Этот порядок действует независимо от того, кто оплатил путевку – сам проживающий или третье лицо.
КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА: НОВОЕ РЕШЕНИЕ ЦБ
(cbr.ru)
На прошедшем в пятницу, 20 марта, заседании Центробанк принял решение снизить ключевую ставку до 15,0% годовых. Новая ставка применяется с 23 марта 2026 года. Следующее заседание по ставке намечено на 24.04.2026.
НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ – ОДНО ИЗ ОСНОВАНИЙ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИП ИЗ ЕГРИП
(nalog.ru)
Длительное непредставление отчетности является одним из оснований исключения индивидуального предпринимателя из ЕГРИП. Об этом напоминают региональные инспекторы на своем сайте. ФНС вправе исключить предпринимателя из реестра, если он не отчитывался 15 месяцев и накопил долги по налогам. Также это касается случаев, когда прошло 15 месяцев после окончания патента, а отчетность так и не сдана. ИФНС сначала принимает решение о предстоящем исключении недействующего ИП, затем оно публикуется в «Вестнике государственной регистрации», который является официальным источником информации.
Таким образом, уведомляется не только недействующий ИП, но и заинтересованные лица. При этом ни просроченная отчетность сама по себе, ни наличие долга по отдельности не являются поводом для исключения. Если ИП сдавал декларации, но не платил налоги – статус сохраняется. Аналогично, если ИП платил налоги, но забывал отчитываться. Обратите внимание, что принудительное исключение ИП из ЕГРИП не освобождает от уплаты имеющейся задолженности.
МОГУТ ЛИ ВЗЫСКАТЬ НАЛОГОВЫЙ ДОЛГ С ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ?
(nalog.ru)
ФНС разъяснила порядок взыскания долгов с законных представителей физлиц. Так, если налогоплательщик-физическое лицо имеет задолженность, взыскание может быть обращено на имущество его законных представителей (например, родителей несовершеннолетнего ребенка). Они зачисляются в бюджет в качестве единого налогового платежа (ЕНП) и автоматически учитываются в счет исполнения обязанности самого налогоплательщика -физического лица по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ ЕФС-1 ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
(Письмо СФР от 02.03.2026 № 19-20/9793)
СФР разъяснил, нужно ли подавать ЕФС-1 на уволенных работников при ликвидации организации. В ведомство поступил запрос от организации, находящейся в процессе ликвидации. Заявители сообщили, что более чем за месяц до подачи документов в налоговую службу все работники уволились из компании по собственному желанию. В связи с этим возник вопрос: нужно ли подавать на этих лиц сведения по трудовой деятельности и страховому стажу в период ликвидации, и если да, то в какой именно срок.
Чиновники напомнили, что процесс подачи отчетности по форме ЕФС-1 регулируется Федеральным законом № 27-ФЗ. Сроки подачи сведений зависят от типа подраздела: подраздел 1.1 (сведения о трудовой деятельности, включая увольнение) должен направляться не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа об увольнении; подраздел 1.2 (сведения о страховом стаже) подается по итогам года, не позднее 25 января.
Однако для случаев ликвидации юрлица статьей 11 Федерального закона № 27-ФЗ установлен особый срок. Страхователь обязан представить всю отчетность по работникам в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня подачи документов в ФНС для закрытия компании.
Если все сотрудники были уволены еще до наступления ликвидационных сроков, и организация своевременно (на следующий день после увольнения) отчиталась по ним, подав подраздел 1.1 с мероприятием «УВОЛЬНЕНИЕ», то повторно подавать эти сведения не нужно.
Что касается подраздела 1.2 «Сведения о страховом стаже», то его необходимо направить на всех уволенных лиц в течение того самого «ликвидационного» месяца — с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
Таким образом, СФР подтвердил, что обязанность подачи финальной отчетности при ликвидации сохраняется, однако дублировать уже сданные кадровые мероприятия не требуется.
ВХОДИТ ЛИ ОПЛАТА ПРОСТОЯ В ДОПЛАТУ ДО МРОТ?
(Онлайнинспекция.рф)
Можно ли включить оплату простоя в доплату до МРОТ, разъяснили инспекторы труда. Статья 133 Трудового кодекса устанавливает правило: если работник полностью отработал рабочее время и выполнил месячную норму труда, то его месячная заработная плата не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Если работнику установлен неполный рабочий день, или если фактически отработанное время меньше установленной нормы, то его труд оплачивается пропорционально отработанному времени, то есть размер оплаты может оказаться и ниже МРОТ, но это уже нарушением не будет. Оплата простоя в доплату до МРОТ не входит, поскольку не является составной частью заработной платы.
ТРАВМА УЧЕНИКА – ЭТО НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
(Онлайнинспекция.рф)
Роструд дал официальные разъяснения относительно ситуации, когда лицо, заключившее с организацией ученический договор, получило травму во время практических занятий. Чиновники подчеркнули, что такой инцидент квалифицируется как несчастный случай на производстве. В своем ответе специалисты трудового ведомства указали, что на учеников распространяются нормы трудового законодательства, включая законодательство об охране труда.
Согласно статьям 205 и 214 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить расследование и учет подобных происшествий в установленном порядке. Главным аргументом служит статья 227 ТК РФ, согласно которой расследованию подлежат несчастные случаи, произошедшие с лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя. К таким лицам, помимо штатных сотрудников, относятся в том числе работники, получающие образование по ученическому договору, а также обучающиеся, проходящие производственную практику.
Что касается выплат и оформления документов, в Роструде пояснили, что за разъяснениями по данному вопросу и за получением пособий необходимо обращаться в Социальный фонд России (СФР). Это связано с тем, что работодатель обязан разъяснять застрахованным лицам (к которым относятся и ученики) порядок и условия обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве.
ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ О НЕУСТОЙКЕ ДОЛЖНА БЫТЬ СОБЛЮДЕНА
(Постановление АС Уральского округа от 26.01.2026 г. № Ф09-5469/25 по делу № А60-12553/2025)
Соглашение о неустойке, заключенное в рамках электронного документооборота, недействительно, поскольку не соответствует форме, установленной ГК. В связи с нарушениями условия договора поставки поставщик начислил неустойку и потребовал погасить ее и долг. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, апелляция поддержала: в соответствии с договором покупатель уплачивает неустойку в размере 1% от стоимости несвоевременно оплаченного товара за каждый день просрочки; факт неоплаты товара доказан; стороны согласовали использование системы электронного документооборота.
Кассация отменила решения судов и направила дело на новое рассмотрение. Ее главный аргумент: не дана оценка доводу покупателя о несоблюдении письменной формы соглашения о неустойке.
В соответствии с ГК РФ данная договоренность должна быть совершена в письменном виде независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение этой нормы влечет недействительность соглашения о неустойке.
КС РФ ЗАЩИТИЛ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ОТ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ
(Постановление КС РФ от 05.03.2026 года № 12-П)
Конституционный суд РФ вынес важное решение, касающееся прав налогоплательщиков при проведении налоговых проверок. Суд разграничил статус проверяемого лица и свидетеля, запретив штрафовать граждан за неявку на допрос по собственной налоговой проверке. Поводом для разбирательства стала жалоба гражданина, в отношении которого проводилась выездная налоговая проверка.
Налоговая инспекция вызвала его повесткой на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний об обстоятельствах его же деятельности. Когда гражданин не явился, его оштрафовали на 500 рублей по статье 128 Налогового кодекса (НК) РФ за неявку свидетеля. Суды трех инстанций поддержали налоговый орган, согласившись с тем, что сам налогоплательщик может быть признан свидетелем по собственной проверке, так как ему известны значимые обстоятельства.
Не согласившись с таким подходом, гражданин обратился в Конституционный суд, указав, что оспариваемые нормы позволяют принуждать человека к даче показаний против самого себя. Изучив материалы дела, Конституционный суд РФ признал, что положения пункта 1 статьи 90 (о вызове свидетелей) и части первой статьи 128 (об ответственности свидетеля) НК РФ сами по себе не противоречат Конституции. Однако суд дал им принципиально новое толкование, обязательное для всех правоприменителей.
КС РФ указал, что эти нормы не предполагают признания налогоплательщика, в отношении которого проводится выездная проверка, свидетелем по обстоятельствам его собственной деятельности. Суд подчеркнул, что налоговые органы обязаны различать процессуальные статусы: проверяемый налогоплательщик вызывается для дачи пояснений (подпункт 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ). Он не обязан свидетельствовать против себя, что гарантировано статьей 51 Конституции РФ; свидетель — это постороннее лицо, которому могут быть известны факты о деятельности проверяемого. Приравнивание проверяемого лица к свидетелю искажает смысл налогового контроля и лишает гражданина конституционного права не свидетельствовать против себя.
КС РФ отметил, что отсутствие в законе прямой санкции за неявку налогоплательщика для пояснений не дает права налоговым органам искусственно применять «свидетельский» штраф. В итоге Конституционный суд постановил, что штрафовать по статье 128 НК РФ за неявку на допрос можно только реальных свидетелей, но не самого проверяемого налогоплательщика. Законодатель вправе установить в будущем отдельную ответственность для налогоплательщиков за неявку для дачи пояснений, но это должно быть прямо прописано в законе, а не достигаться расширительным толкованием норм о свидетелях.